На страницах сайта Вы можете узнать историю создания суда и организацию его работы, ознакомиться с режимом работы и контактной информацией. В разделе «Судебное делопроизводство» размещена актуальная информация о рассмотрении и движении конкретных дел, опубликованы тексты судебных решений, сведения об их обжаловании и результаты такого обжалования. Отдельные разделы сайта посвящены справочной информации, где можно узнать об уплате госпошлины, штрафа, получить необходимые образцы документов и заявлений. В разделе «Обращения граждан» Вы можете задать вопросы, связанные с организацией работы суда, оставить свои комментарии, отзывы, замечания и предложения. |
В
соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
08.07.2022 года №656 «О приостановлении действия постановления Кабинета
Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 года №208 «О мерах по
предотвращению распространения короновирусной инфекции» в суде сняты
ограничения, связанные с пропускным и внутриобъектовым режимом в здании суда. С 13 июля 2022 года возобновлен прием и выдача документов гражданам и представителям юридических лиц в здании суда, а также допуск в здание суда лиц, не являющихся участниками судебных процессов. |
Обращаем Ваше внимание, что адрес электронной почты Московского районного суда города Казани moskovsky.tat@sudrf.ru и раздел сайта "ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН" не предназначены для направления жалоб, исковых заявлений, заявлений о выдаче копий процессуальных актов и других обращений, связанных с реализацией процессуальных прав участников судопроизводства, поскольку подача таких обращений в виде электронного документа не предусмотрена нормами действующего процессуального законодательства. |
Внимание!!! С 1 октября 2019 года при подаче искового заявления в суд необходимо прикладывать уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют, в том числе в случае подачи в суд искового заявления и приложенных к нему документов посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте соответствующего суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". |
ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
( 1 квартал 2010 года)
по уголовным делам
Несоблюдение требований части 4 статьи 165 УПК РФ привело
к отмене постановления.
Постановлением судьи Нижнекамского городского суда РТ от 15 декабря 2009 года наложен арест на движимое имущество - автомобиль «Subaru Forester», принадлежащий подозреваемому К., заключающийся в запрете распоряжаться и пользоваться указанным имуществом.
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РТ от 02.02.2010 постановление судьи отменено и направлено на новое рассмотрение по следующим основаниям.
Судья, установив, что К. подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 199.2 УК РФ, наложил в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и других имущественных взысканий арест на принадлежащий подозреваемому автомобиль «Subaru Forester».
В кассационной жалобе К., приложив документы, указал, что им с ОАО «Татфондбанк» заключен договор о залоге автомобиля «Subaru Forester».
Между тем данное обстоятельство не было предметом исследования судьей и не получило надлежащей оценки при решении вопроса о наложении ареста на указанное имущество.
Кроме того, согласно части 4 статьи 165 УПК РФ, рассмотрев ходатайство следователя, судья выносит постановление о разрешении производства следственного действия или об отказе в его производстве с указанием мотивов отказа.
Судья в нарушение требований данной статьи вынес постановление о наложении ареста.
Арест не может быть наложен на имущество, на которое в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ не может быть обращено взыскание.
Постановлением Набережночелнинского городского суда РТ от 28 октября 2010 года в отношении Я.А.В., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ, наложен арест на процентную долю в квартире, расположенной в доме по пр. Сююмбике г. Набережные Челны.
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РТ от 09.02.2010 постановление судьи отменено и направлено на новое рассмотрение по следующим основаниям.
В части 4 статьи 115 УПК РФ указано, что арест не может быть наложен на имущество, на которое в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ не может быть обращено взыскание.
Согласно положениям статьи 446 ГПК РФ взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на принадлежащее гражданину - должнику на праве собственности имущество - жилое помещение (его часть), если для гражданина и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением и если оно не является предметом ипотеки.
Из представленных материалов усматривается, что помимо Я. субъектами права на квартиру, расположенную по адресу: пр. Сююмбике, Набережные Челны, являются Я.Г.И., Я.В.И. и Я.И.В., а имеющаяся доля в квартире для Я.А.В. является единственным местом, пригодным для проживания. Судьей эти обстоятельства не исследованы и надлежащей оценки им в постановлении не дано.
Неполнота судебного разбирательства привела к отмене судебного решения.
Постановлением судьи Черемшанского районного суда РТ от 14 декабря 2009 года жалоба адвоката В. в интересах А. на заключение прокурора Черемшанского района РТ от 19.06.2009 удовлетворена, признаны незаконными и необоснованными произведенная прокурором района проверка и вынесенное им заключение, на него возложена обязанность устранить допущенные нарушения.
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РТ от 09.02.2010 постановление судьи отменено и направлено на новое рассмотрение по следующим основаниям.
Согласно части 4 статьи 7 УПК РФ постановление судьи, вынесенное по результатам рассмотрения жалобы, должно быть законным, обоснованным и мотивированным.
Из протокола судебного заседания видно, что суд ограничился слушанием мнений заявителя, его представителя, прокурора и других лиц по жалобе, после чего вынес постановление. При этом суд не истребовал и не исследовал ни обращение жителей Черемшанского района, ни материалы проверки и заключение прокурора района. Таким образом, не исследовав непосредственно предметы обжалования, не высказав своего суждения относительного того, имеется ли вообще в данном случае предмет обжалования в соответствии со статьей 125 УПК РФ, суд проявил необъективность и неполноту проведенного судебного разбирательства.
Нарушение положений части 3 статьи 367 УПК РФ привело
к отмене постановления суда апелляционной инстанции.
Постановлением мирового судьи судебного участка № 6 Альметьевского района и города Альметьевск от 24.11.2009 уголовное дело в отношении К., обвиняемой по части 1 статьи 159 УК РФ, прекращено в связи с примирением сторон.
Постановлением Альметьевского городского суда РТ от 21.12.2009 постановление мирового судьи от 24.11.2009 отменено и направлено на новое судебное разбирательство тому же мировому судье.
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РТ от 05.02.2010 постановление судьи отменено и направлено на новое апелляционное рассмотрение по следующим основаниям.
Суд апелляционной инстанции, отменив постановление мирового судьи, направил уголовное дело на новое рассмотрение тому же мировому судье.
Однако согласно части 3 статьи 367 УПК РФ суд апелляционной инстанции по результатам рассмотрения уголовного дела принимает одно из следующих решений: об оставлении приговора суда первой инстанции без изменения, а апелляционных жалобы или представления без удовлетворения; об отмене обвинительного приговора суда первой инстанции и оправдании подсудимого или о прекращении уголовного дела; об отмене оправдательного приговора суда первой инстанции и о вынесении обвинительного приговора; об изменении приговора суда первой инстанции.
В соответствии с разъяснениями, содержащимися в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23 декабря 2008 года «О применении норм УПК РФ, регулирующих производство в судах апелляционной и кассационной инстанций», суд апелляционной инстанции вправе своим постановлением отменить приговор или постановление мирового судьи и направить дело на новое судебное разбирательство тому же мировому судье в случае, когда мировым судьей уголовное дело не рассмотрено по существу (принято решение о возвращении уголовного дела прокурору, об отказе в принятии заявления к производству, о возвращении заявления для приведения его в соответствие с требованиями закона, о прекращении уголовного дела в связи с неявкой потерпевшего в судебное заседание и т.д.).
В отношении К., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ, уголовное дело постановлением мирового судьи прекращено за примирением сторон.
Таким образом, мировым судьей уголовное дело рассмотрено и принято решение по существу предъявленного обвинения, и направление этому же мировому судье дела для повторного рассмотрения является незаконным.
При соединении уголовных дел о преступлениях, по которым производится дознание, предъявление обвинения не требуется.
Постановлением Набережночелнинского городского суда РТ от 28 января 2010 года постановление мирового судьи судебного участка № 5 г. Набережные Челны РТ от 23 декабря 2009 года о возвращении уголовного дела в отношении К., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158, статьей 319 УК РФ, прокурору г. Набережные Челны РТ для устранения допущенных препятствий рассмотрения его судом в течение 5 суток, изменено: исключено указание на установление пятидневного срока для устранения допущенных недостатков.
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РТ от 19.03.2010 постановление судьи отменено и уголовное дело направлено на новое рассмотрение со стадии предварительного слушания мировому судье по следующим основаниям.
В соответствии с требованиями закона согласно части 3 статьи 150 УПК РФ по уголовным делам о преступлениях, к которым относится преступление, предусмотренное частью 1 статьи 158 УК РФ, производится дознание, поэтому при соединении уголовных дел не требуется предъявление обвинения.
В силу части 1 статьи 223.1 УПК РФ, если уголовное дело возбуждено по факту совершения преступления и в ходе дознания получены достаточные данные, дающие основания подозревать лицо в совершении преступления, дознаватель составляет письменное уведомление о подозрении в совершении преступления, копию которого вручает подозреваемому и разъясняет ему права, предусмотренные статьей 46 УПК РФ, о чем составляется протокол с отметкой о вручении копии уведомления.
Установлено, что в материалах дела имеется ордер адвоката, который участвовал при вручении К. уведомления о подозрении его в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ.
Копия обвинительного акта по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ, К. вручена.
Уголовные дела были объединены в одно производство после вручения ему копии постановления о привлечении в качестве обвиняемого по статье 319 УК РФ и обвинительного акта по части 1 статьи 158 УК РФ.
Как следует из обвинительного заключения, он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 319 УК РФ и частью 1 статьи 158 УК РФ.
Органы государственной власти и их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими их права и свободы,
если иное не предусмотрено законом.
Постановлением судьи Приволжского районного суда г. Казани от 23 ноября 2009 года отказано в принятии к рассмотрению жалобы Я. на бездействие должностных лиц прокуратуры Приволжского района г. Казани, которые, по мнению заявителя, в нарушение требований закона не ознакомили его с материалами проверки, проведённой по его заявлению о возбуждении уголовного дела в отношении Ф. по признакам преступлений, предусмотренных статьями 129, 307 УК РФ.
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РТ от 15.01.2010 постановление судьи отменено и направлено на новое рассмотрение по следующим основаниям.
Так, отказывая в принятии жалобы Я. к рассмотрению, судья в постановлении указал, что обжалуемый им вопрос не относится к перечню решений, действий (бездействия), которые могут быть обжалованы в порядке статьи 125 УПК РФ, поскольку не причиняет ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства и не затрудняет доступ к правосудию.
Судья, принимая решение, не учёл, что по заявлению Я. о возбуждении уголовного дела в отношении Ф. была проведена проверка, по результатам которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
Я. обратился в прокуратуру Приволжского района г.Казань с ходатайством об ознакомлении его с материалами проверки.
Согласно постановлению Конституционного Суда РФ от 18 февраля 2000 года «По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 5 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина Б.А. Кехмана», органы государственной власти и их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими их права и свободы, если иное не предусмотрено законом.
Такая правовая позиция полностью применима к ситуациям, связанным с обеспечением доступа лиц, чьи права и свободы затрагиваются решением об отказе в возбуждении уголовного дела, к материалам, на основании которых было вынесено это решение.
Поскольку ограничения права граждан на доступ к информации могут быть установлены только законом, а часть 3 статьи 113 УПК РСФСР (статья 148 УПК РФ) не содержит каких-либо указаний на такие ограничения в отношении лиц, чьи права и свободы затрагиваются постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела, её применение должно осуществляться в соответствии с изложенной правовой позицией.
Неверная квалификация действий осужденного
привела к изменению приговора суда.
Приговором Набережночелнинского городского суда РТ от 7 августа 2009 года И. осужден по части 2 статьи 162 УК РФ к лишению свободы сроком на 5 лет, по части 1 статьи 119 УК РФ к лишению свободы сроком на 1 год.
На основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений
путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.
Определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РТ от 15 сентября 2009 года приговор оставлен без изменения.
Постановлением Президиума Верховного Суда РТ приговор суда изменен, исключено осуждение И. по части 1 статьи 119 УК РФ и указание суда о применении части 3 статьи 69 УК РФ по следующим основаниям.
Действия И. суд квалифицировал по части 2 статьи 162 УК РФ и части 1 статьи 119 УК РФ, как самостоятельные преступления.
Вместе с тем, из приговора следует, что И., приставив имеющийся у него нож к шее несовершеннолетнего Г., потребовал от него передачи денег и сотового телефона. Воспринимая угрозу применения ножа реально, опасаясь за свою жизнь и здоровье, Г. передал И. жесткий диск от компьютера, плату с памятью, сотовый телефон и деньги в сумме 20 рублей. Далее И., в продолжение своих преступных действий, умышленно нанес Г. один удар тыльной стороной ножа по шее сзади, высказывая при этом слова угрозы убийством, которые Г. воспринял реально, опасаясь угрозы их осуществления.
Действия И. полностью охватываются частью 2 статьи 162 УК РФ, поэтому вывод суда о необходимости квалификации его действий дополнительно по части 1 статьи 119 УК РФ признан незаконным и необоснованным.
Привлечение к административной ответственности
нельзя признать отягчающим обстоятельством.
Приговором Камско-Устьинского районного суда РТ от 24 августа 2009 года Р., ранее судимый, осужден по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ к лишению свободы на 3 года в исправительной колонии строгого режима.
Определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РТ от 13 октября 2009 года в приговор суда внесены уточнения о судимости Р. от 13 июня 2006 года. В остальном приговор оставлен без изменения.
Постановлением Президиума Верховного Суда РТ приговор суда изменен, исключено из приговора указание суда о признании отягчающим обстоятельством привлечение Р. к административной ответственности.
Р. признан виновным в краже, то есть тайном хищении чужого имущества, совершённой с незаконным проникновением в жилище.
При назначении наказания суд признал отягчающим обстоятельством привлечение Р. к административной ответственности. Вместе с тем, такого отягчающего обстоятельства законом не предусмотрено. Перечень обстоятельств, отягчающих наказание, содержится в статье 63 УК РФ, и расширительному толкованию не подлежит.
Лицо, совершившее преступление в возрасте 14 лет, не является
субъектом преступления, предусмотренного частью 1 статьи 116 УК РФ.
Приговором Советского районного суда города Казани от 18 августа 2009 года С., 11 июня 1994 года рождения, учащаяся вечерней школы, несудимая, осуждена по части 1 статьи 116 УК РФ к 120 часам обязательных работ, по части 1 статьи 161 УК РФ к лишению свободы на 2 года, на основании части 2 статьи 69 с применением статьи 73 УК РФ - на 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев, с возложением обязанностей периодически являться на регистрацию, закончить учебу в школе, не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего исправление.
В кассационном порядке дело не рассматривалось.
Постановлением Президиума Верховного Суда РТ приговор суда в отношении С. в части осуждения по части 1 статьи 116 УК РФ отменен, и дело в этой части прекращено за отсутствием состава преступления; исключено применение правил части 2 статьи 69 УК РФ; этот же приговор в части осуждения по части 1 статьи 161 УК РФ изменен, назначенное наказание смягчено до 10 месяцев исправительных работ с удержанием 20% заработка; на основании статьи 73 УК РФ наказание считается условным с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев; в остальном оставлен без изменения по следующим основаниям.
Поскольку деяния С. совершены в 14-летнем возрасте, в соответствии с частью 2 статьи 20 УК РФ она не является субъектом преступления, предусмотренного частью 1 статьи 116 УК РФ, а согласно части 6 статьи 88 УК РФ наказание в виде лишения свободы не может быть назначено несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до 16 лет преступление небольшой или средней тяжести, соответственно ей не может быть назначено наказание в виде лишения свободы по части 1 статьи 161 УК РФ.
Перемещение хранящегося наркотического средства из одного места в другое
не образует самостоятельный состав преступления и
не требует дополнительной квалификации.
Приговором Нижнекамского городского суда РТ от 15 января 2008 С. осужден к лишению свободы по части 3 статьи 30, части 1 статьи 228-1 УК РФ - на 4 года; по части 1 статьи 228 УК РФ - на 1 год; по части 2 статьи 228 УК РФ - на 3 года. На основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначено лишение свободы на 4 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РТ от 22 февраля 2008 года приговор суда оставлен без изменения.
Постановлением Президиума Верховного Суда РТ приговор в отношении С. изменен, исключено осуждение по части 1 статьи 228 УК РФ по следующим основаниям.
С. признан виновным в незаконном сбыте К. наркотического средства 03.10.2007. Кроме того, он признан виновном в незаконном хранении наркотического средства в крупном размере, которое у него было изъято в ходе личного досмотра при задержании. Он же признан виновным в незаконном хранении наркотического средства в особо крупном размере, которое было изъято по месту его жительства.
Установлено, что после производства у С. проверочной закупки наркотических средств, он был задержан работниками милиции на лестничной площадке у своей квартиры. При личном досмотре у него был обнаружен и изъят сверток с наркотическим средством. Непосредственно после этого с согласия осужденного был произведен осмотр его жилища, при котором были изъяты свертки с наркотическим средством.
Предметом преступления явилась одна партия наркотических средств, расфасованная в 31 сверток, которая хранилась осужденным без цели сбыта.
Хранение наркотических средств является длящимся преступлением, из обвинения следует, что с 18 часов 3 октября 2007 года С. начал хранить наркотические средства, расфасованные в 31 сверток, безотносительно того, находились ли они в квартире или при осужденном.
Исходя из квалификации действий осужденного, суд пришел к выводу о том, что вынос С. одного свертка за пределы квартиры в подъезд дома и хранение указанного свертка при себе в течение непродолжительного периода времени образует состав отдельного преступления.
Между тем, с 18 часов 3 октября 2007 года С. уже начал хранить наркотическое средство в одном свертке в своей квартире и окончил его хранение в момент пресечения преступления.
Вывод суда о том, что перемещение хранящегося наркотического средства из одного места в другое образует самостоятельный состав преступления и требует дополнительной квалификации по части 1 статьи 228 УК РФ, Президиумом признан не соответствующим требованиям закона.
Содеянное С. по хранению наркотических средств подлежало квалификации по части 2 статьи 228 УК РФ, как незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере.
Непредоставление подсудимому последнего слова является основанием
для отмены судебного решения.
Приговором Менделеевского районного суда РТ от 8 апреля 2009 года осуждены П.Ю.С. и П.С.С. по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 3 статьи 228-1 УК РФ.
В кассационном порядке приговор не обжалован.
Постановлением Президиума Верховного Суда РТ приговор отменен с направлением дела на новое судебное рассмотрение в тот же суд иным составом суда по следующим основаниям.
Согласно пункту 7 части 2 статьи 381 УПК РФ непредоставление подсудимому последнего слова в любом случае является основанием для отмены судебного решения.
Из протокола судебного заседания усматривается, что осужденным П.Ю.С. и П.С.С. предоставлялось право выступить в судебных прениях, после окончания прений суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора, не предоставив им последнего слова.
по гражданским делам
Применение норм Гражданского кодекса РФ
Момент возникновения права собственности на транспортное средство не связан с моментом регистрации в органах ГИБДД.
П-ов обратился в суд с иском к Б-овой о признании права собственности на автомобиль, указывая, что данное транспортное средство, приобретенное им в собственность у Б-овой, в настоящее время находится под арестом как имущество, принадлежащее ответчице.
Решением суда первой инстанции иск удовлетворен.
Отменяя решение суда первой инстанции и вынося новое решение об отказе в иске, суд кассационной инстанции исходил из того, что изменение собственника автомобиля в установленном порядке в органах ГИБДД не зарегистрировано, право собственности Б-овой на спорное имущество не прекращено.
Президиум Верховного Суда РТ, отменив кассационное определение, оставил в силе решение суда первой инстанции по следующим основаниям.
В силу пункта 1 статьи 223 Гражданского кодекса РФ право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором.
Данная норма в полной мере распространяется на транспортные средства, поскольку их отчуждение не подлежит государственной регистрации (пункт 2 указанной выше статьи).
Постановлением Правительства РФ от 12.08.1994г. № 938 предусмотрена регистрация собственниками или владельцами автотранспортных средств в целях обеспечения полноты их учета.
Отсутствие регистрации транспортного средства в органах ГИБДД за тем или иным лицом само по себе не свидетельствует об отсутствии у такого лица права собственности на него.
Установлено, что между сторонами в апреле 2007 года заключен договор купли-продажи автомобиля, в августе 2008 года оформлен передаточный акт на вышеназванное транспортное средство, в этот же период денежные средства за приобретаемый П-овым автомобиль полностью переданы Б-овой.
При таких обстоятельствах, удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что заключенный между сторонами договор купли-продажи автомобиля фактически исполнен и не носит мнимый характер, следовательно, П-ов как покупатель является собственником спорного автомобиля.
Споры, вытекающие из налоговых правоотношений
В силу подпунктов 1, 2 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса РФ при реализации имущества, находящегося в общей долевой либо общей совместной собственности, размер имущественного налогового вычета распределяется между сособственниками этого имущества пропорционально их долям.
М-ова обратилась в суд с заявлением об оспаривании решения налогового органа, указывая, что в 2007 году по цене в 1970 000 руб. была продана квартира, на которую в праве общей долевой собственности 1/5 доля принадлежала ей. Соответственно, она, получив от продажи доход в размере 394 000 руб., на эту сумму подала налоговую декларацию для получения имущественного налогового вычета, однако решением налогового органа была привлечена к налоговой ответственности за неправомерное увеличение на сумму в 194 000 руб. имущественного налогового вычета по доходам, на сумму также был доначислен налог в размере 25220 руб.
М-ова просила суд признать незаконным решение налогового органа.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом кассационной инстанции, заявление М-овой удовлетворено.
Судебные инстанции в обоснование своих выводов исходили из того, что сумма, полученная М-овой в налоговом периоде от продажи доли в квартире, составляет 394 000 руб., от которой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета.
Президиум Верховного Суда РТ судебные постановления отменил и постановил новое решение об отказе в удовлетворении заявления М-овой по следующим основаниям.
Согласно п.1 ст.220 Налогового кодекса РФ при определении размера налоговой базы в соответствии с п.3 ст.210 настоящего Кодекса налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета в суммах, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих в целом 1000000 рублей.
В рассматриваемом случае объектом продажи является не выделенная доля, а квартира, менее трех лет находящаяся в общей долевой собственности. Определяя порядок распределения между совладельцами имущества, находящегося в общей долевой собственности, размера имущественного налогового вычета, положения п.п. 1, 2 п.1 ст.220 Налогового кодекса РФ предусматривают, что при реализации такого имущества размер имущественного налогового вычета в 1000000 руб. распределяется между его совладельцами пропорционально их доле.
Возможность выплаты имущественного налогового вычета в полном объеме, то есть в размере до 1000000 руб. каждому из совладельцев проданного недвижимого имущества законом не предусмотрена.
Таким образом, налоговым органом правильно применен имущественный налоговый вычет на сумму 200 000 руб.
Решение налогового органа в части привлечения к налоговой ответственности также соответствует п.1 ст.122 Налогового кодекса РФ, согласно которому неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора) в результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога (сбора) или других неправомерных действий (бездействия) влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора).
Споры, возникающие из жилищных правоотношений
В соответствии со статьями 36 (часть 3) и 40 (часть 2) Жилищного кодекса РФ действия, влекущие уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, возможны только с согласия всех собственников помещений в этом доме.
М-ин обратился в суд с иском к П-ских, Исполнительному комитету муниципального образования, указав, что ответчица П-ских, являясь собственником квартиры, без согласия других собственников жилья неправомерно осуществила перевод своего жилого помещения в нежилое и его реконструкцию.
На основании изложенного М-ин просил признать незаконными постановления исполнительного комитета о переводе жилого помещения в нежилое и разрешении реконструкции спорной квартиры, возложить на П-ских обязанность по приведению помещения в первоначальное состояние, компенсации морального вреда.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения кассационным определением суда кассационной инстанции, в удовлетворении иска отказано.
Как следует из материалов дела, постановлением муниципального органа спорная квартира по заявлению ответчика-собственника была переведена в нежилое помещение с условием проведения перепланировки и переустройства в соответствии с проектом. В соответствии с проектом перепланировки квартиры под магазин мужской одежды предусматривалось, в частности, установление отдельного входа путем разбора подоконных блоков, оборудование тамбура и крыльца.
При этом на выполнение перечисленных работ согласия истца как собственника одного из квартир в этом доме, а также товарищества собственников жилья не получено.
Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции, с которым согласился и суд кассационной инстанции, исходил из того, что произведённые ответчиком работы, представляющие перепланировку, не создали критических (отрицательно влияющих на способность несущих конструкций) дефектов и повреждений, не повлекли нарушения требований санитарных и противопожарных правил. Также судебные инстанции указали на то, что земельный участок в собственность товарищества собственников жилья не оформлен.
Президиум Верховного Суда РТ, не согласившись с указанными выше выводами, судебные постановления отменил и дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции, приведя в обоснование своей позиции следующее.
В соответствии с ч.1 ст.36 Жилищного кодекса РФ собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке (далее - общее имущество в многоквартирном доме).
В силу ч.3 ст.36 Жилищного кодекса РФ уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно только с согласия всех собственников помещений в данном доме путем его реконструкции.
Согласно ч.2 ст.40 Жилищного кодекса РФ, если реконструкция, переустройство и (или) перепланировка помещений невозможны без присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме, на такие реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку помещений должно быть получено согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме.
Исходя из содержания приведенных норм закона, наружные стены многоквартирного дома относятся к общему имуществу, соответственно, уменьшение этого имущества, изменение его назначения или присоединение к имуществу одного из собственников возможны только с согласия всех собственников помещений.
Как усматривается из материалов дела, работы по устройству самостоятельного входа в помещение магазина включают в себя переоборудование находящегося в капитальной стене дома оконного проема в дверной проем, что влечет изменение назначения данного участка стены.
Обстоятельства выхода при этом указанного участка стены из общего имущества и возникновение принадлежности его помещению ответчика П-ских судебными инстанциями не устанавливались.
В соответствии с п.5 ст.16 Федерального закона от 29.12.2004г. № 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" с момента формирования земельного участка и проведения его государственного кадастрового учета земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, переходит бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме.
По смыслу данной нормы закона, если земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, сформирован до 1 марта 2005 года, что подразумевает определение его границ и назначения, то право долевой собственности на землю возникает с 1 марта 2005 года в силу закона и вне зависимости от наличия государственной регистрации права долевой собственности на общее имущество многоквартирного дома.
В случае, если на день вступления в силу Жилищного кодекса РФ границы земельного участка не установлены, то земельный участок переходит бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме с момента проведения государственного кадастрового учёта земельного участка.
Проектом перепланировки квартиры предусмотрены и ответчиком фактически выполнены работы по устройству тамбура площадью 4,2 кв.м и крыльца площадью 15,96 кв.м., которые занимают соответствующую площадь земельного участка общего пользования. Права на использование ответчицей данного земельного участка документально не подтверждены.
Из материалов дела видно, что земельный участок, на котором расположен спорный жилой дом, первоначально предоставлялся застройщику в аренду сроком на три года для строительства жилого дома.
При этом обстоятельства формирования земельного участка при первоначальной передаче его в аренду застройщику, возникновения в связи с этим права общей собственности судом не определялись, приведённые выше положения закона к отношениям сторон не применялись.
В соответствии с п.2 ст.25 Жилищного кодекса РФ перепланировка жилого помещения представляет собой изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.
В силу ст.51 Градостроительного кодекса РФ разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства. К заявлению о выдаче разрешения на строительство прилагается, в том числе, согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта.
Как видно из материалов дела, работы, произведённые ответчиком, связаны не только с изменением внутренней конфигурации помещения, но и оборудованием самостоятельного входа в помещение путём разбора подоконных блоков. Помимо того, ответчицей получено разрешение на строительство.
Несмотря на такие данные, судебными инстанциями не устанавливались обстоятельства отнесения фактически выполненных ответчицей работ к реконструкции помещения и необходимости при этом получения в установленной законом форме согласия участников долевой собственности.
Таким образом, судебными инстанциями при рассмотрении дела не установлены обстоятельства, имеющие значение для дела, и не применены нормы права, подлежащие применению. В силу изложенного Президиум Верховного Суда РТ вынесенные по делу судебные постановления отменил, дело направил на новое рассмотрение в тот же суд первой инстанции.
Споры, возникающие из трудовых правоотношений
Отсутствие письменного трудового договора само по себе не является обстоятельством, исключающим наличие трудовых правоотношений между сторонами.
В-ева обратилась в суд с иском к товариществу собственников жилья об изменении даты увольнения, взыскании пособия по временной нетрудоспособности, заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда на том основании, что в период временной нетрудоспособности была уволена с работы у ответчика.
Решением суда первой инстанции, оставленным судом кассационной инстанции без изменения, в удовлетворении иска отказано.
Президиум Верховного Суда РТ с судебными постановлениями обеих инстанций не согласился в силу следующего.
Установлено по делу, что в феврале 2007 года на расширенном заседании правления товарищества постановлено заключить с В-евой договор на оказание услуг сроком на один год. Указанный договор, предусматривавший различные обязательства истицы перед товариществом, а также размер и порядок их оплаты, истицей как исполнителем услуг не подписан. Уведомлением от марта 2008 года истица извещена о прекращении трудовых отношений.
Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции применил к отношениям сторон нормы, содержащиеся в статьях 16, 68 Трудового кодекса РФ, устанавливающие, что основанием для возникновения трудовых отношений между работником и работодателем является трудовой договор, и определяющие порядок оформления на работу.
При этом, отклоняя доводы В-евой о наличии трудовых отношений между сторонами, суд первой инстанции указал на то, что трудовой договор отсутствует, соответствующим приказом приём на работу истицы не оформлен, необходимая запись в трудовую книжку не внесена, иные допустимые доказательства наличия трудовых отношений не представлены.
На основании изложенного, деятельность истца была расценена как оказание услуг по договору от 1 февраля 2007 года.
Суд кассационной инстанции с выводами суда первой инстанции согласился.
Вместе с тем, не было принято во внимание положение ч.4 ст.11 Трудового кодекса РФ, согласно которому в тех случаях, когда судом установлено, что договором гражданско-правового характера фактически регулируются трудовые отношения между работником и работодателем, к таким отношениям применяются положения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.
В соответствии со смыслом данной нормы закона, при установлении фактических трудовых отношений, а именно, отношений, характеризующихся подчинением работника внутреннему трудовому распорядку, выполнением в процессе труда распоряжений работодателя, осуществлением работ неопределенного рода либо функции, а не разового задания заказчика, обязанностью работодателя определенной периодичностью выплачивать работнику вознаграждение, то к ним должны применяться нормы трудового законодательства.
Как следует из материалов дела, в качестве исполнителя в договоре указана В-ева, на которую возложена обязанность выполнять такие работы и услуги, как управление домами (освещение, канализация, уборка территории и т.д.), другие работы по товариществу собственников жилья, регулирование отношений по долгам товарищества перед сторонними организациями, принятие мер по ликвидации задолженности. В течение периода с апреля по декабрь 2007 года истице ежемесячно совместно с другими работниками товарищества выплачивалась заработная плата.
Перечисленные доказательства судом первой инстанции исследовались, однако их оценка в решении не отражена. Изложенное нарушение судом кассационной инстанции также оставлено без внимания.
При таком положении, поскольку нижестоящими судами по делу допущены существенные нарушения норм материального и процессуального права, повлиявшие на исход разрешения спора, Президиум Верховного Суда РТ состоявшиеся по делу судебные постановления отменил, дело направил на новое рассмотрение в тот же суд первой инстанции.
При нарушении прав лица в момент устройства на работу причиненный моральный вред подлежит компенсации.
Г-ов предъявил иск к муниципальному учреждению о взыскании заработной платы и компенсации морального вреда, указывая, что в целях трудоустройства по направлению руководителя ответчика прошел платный предварительный медицинский осмотр, однако ответчик отказался заключить с ним трудовой договор, не оплатив при этом услуги по медицинскому осмотру.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения кассационным определением суда кассационной инстанции, в удовлетворении иска отказано.
Судебные инстанции при этом исходили из того, что ст.213 Трудового кодекса РФ не содержит указания на обязанность работодателя до заключения трудового договора оплатить стоимость предварительного медицинского осмотра.
Постановлением Президиума Верховного Суда РТ судебные постановления обеих инстанций в части отказа в удовлетворении требований о компенсации морального вреда отменены, принято новое решение о частичном удовлетворении исковых требований о компенсации морального вреда, при этом указано следующее.
В соответствии со ст.212 Трудового кодекса РФ обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя.
Работодатель обязан обеспечить, в том числе, в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организацию проведения за счёт собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований).
Соответственно, предварительные медицинские осмотры относятся к обстоятельствам, обеспечивающим охрану труда, и проводятся за счёт собственных средств работодателя. При этом законодатель не связывает оплату работодателем предварительного медицинского осмотра с результатами данного обследования и последующим заключением трудового договора, а также с наличием у работодателя необходимых для оплаты такого осмотра денежных средств.
Основание и порядок отказа в заключении трудового договора, в том числе обстоятельства прохождения предварительного медицинского осмотра и несения расходов по проведению таких осмотров регулируются нормами Трудового кодекса РФ, и, соответственно, возникающие при этом правоотношения являются трудовыми.
Согласно ст.237 Трудового кодекса РФ моральный вред, причинённый работнику неправомерными действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора.
Разъяснениями, содержащимися в пункте 63 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004г. № 2 "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации", также подтверждается, что, поскольку Трудовой кодекс РФ не содержит каких-либо ограничений для компенсации морального вреда в случаях нарушения трудовых прав работников, то суд в силу ст.ст. 21 (абз.14 ч.1) и 237 настоящего Кодекса вправе удовлетворить требование работника о компенсации морального вреда, причиненного ему любыми неправомерными действиями или бездействием работодателя.
Учитывая изложенное, приняв во внимание, что обстоятельства дела установлены с достаточной полнотой, судебными инстанциями допущена ошибка в применении норм материального права, Президиум Верховного Суда РТ состоявшиеся по делу судебные постановления в части отказа в удовлетворении требования о компенсации морального вреда отменил и в этой части принял новое решение о частичном удовлетворении иска.
Однократное нарушение в виде прогула является основанием для расторжения трудового договора.
Ш-ов обратился в суд с иском к ООО о признании увольнения незаконным, о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и вынужденного простоя, взыскании задолженности по заработной плате, компенсации морального вреда, указав, что он работал у ответчика с 17 июля 2008 года в должности помощника бурильщика КРС 5 разряда. Согласно графику вахта бригады начиналась 18 числа каждого месяца и заканчивалась 3 числа последующего месяца. По табелю рабочего времени за ноябрь 2008 года последним днем работы является 3 ноября 2008 года. После указанной даты, несмотря на неоднократные звонки, работодатель истца на работу не вызывал на работу ссылаясь на отсутствие заказа. Трудовую книжку истец получил 12 марта 2009 года, в котором отражено основание увольнения за прогул.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом кассационной инстанции, иск удовлетворен частично.
Президиум Верховного Суда РТ судебные постановления обеих инстанций отменил, направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, указав при этом следующее.
Согласно ст.22 Трудового кодекса РФ работодатель имеет право привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами.
В силу ст.192 Трудового кодекса РФ за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
Из материалов дела видно, что Ш-ов с 17 июля 2008 года работал в ООО на основании трудового договора.
18 ноября и 18 декабря 2008 года, а также 18 января 2009 года истец в отсутствие уважительных причин и нарушение графика на работу не выходил. С 4 февраля 2009 года приказом общества от той же даты Ш-ов уволен с работы на основании подп. «а» п.6 ст.81 Трудового кодекса РФ (за прогул).
Частично удовлетворяя требования истца, нижестоящие судебные инстанции исходили из того, что ответчиком нарушен порядок увольнения истца, поскольку днем обнаружения проступка, с которого начинается течение месячного срока, является 18 ноября 2008 года, то есть день, когда работодателю стало известно о совершении проступка в виде прогула.
Вместе с тем, наложение дисциплинарного взыскания представляет собой право работодателя, а не его обязанность. Сам факт того, что работодатель не воспользовался этим правом при обнаружении первого дисциплинарного проступка, не является основанием для утраты данного права при обнаружении последующих нарушений дисциплины труда.
В материалах дела отражено, что факт прогула был зафиксирован не только 18 ноября 2008 года, но и 18 января 2009 года.
Прогул относится к однократному грубому нарушению работником трудовых обязанностей, за которое в качестве дисциплинарного взыскания может последовать увольнение работника.
Ответчик в лице представителя при рассмотрении дела как в нижестоящих судах, так и в надзорной жалобе указывал, что 4 февраля 2009 года Ш-ов подвергнут к дисциплинарному взысканию - увольнению по основанию, предусмотренному подп. «а» п.6 ст.81 Трудового кодекса РФ - за прогул, имевший место 18 января 2009 года, по которому срок привлечения к дисциплинарной ответственности истекает 18 февраля 2009 года.
Названным доводам ответчика надлежащая оценка судебными инстанциями не дана, что повлекло существенное нарушение норм материального и процессуального права.
На основании изложенного Президиум Верховного Суда РТ судебные постановления отменил, дело направил на новое рассмотрение в тот же суд первой инстанции.
Процессуальные вопросы
Прекращая производство по делу, суд не учел значимые для разрешения данного вопроса обстоятельства.
Банк, сославшись на ненадлежащее исполнение условий кредитного договора, обратился в суд с иском к ООО (основному должнику), а также поручителям – Ш-ову, Х-овой, З-еву, С-иной и Д-еву о взыскании задолженности по кредитному договору, обращении взыскания на заложенное имущество.
Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом кассационной инстанции, производство по делу прекращено по ч.1 ст.220 Гражданского процессуального кодекса РФ.
Выводы судебных инстанций при этом обоснованы тем, что решением арбитражного суда ООО признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.
Между тем, руководствуясь при вынесении определения п.1 ст.220 Гражданского процессуального кодекса РФ, судебные инстанции неправильно применили данную статью в части прекращения производства по делу в отношении всех соответчиков, проигнорировав то обстоятельство, что решение арбитражного суда вынесено только в отношении ООО, а не поручителей, выступающих в качестве солидарных должников.
При солидарной ответственности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга (ч.1 ст.323 Гражданского кодекса РФ).
Поручитель совместно с должником отвечает перед кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного поручительством обязательства (ст.363 Гражданского кодекса РФ).
В рассматриваемом случае, Банком предъявлены взаимосвязанные требования к ООО и остальным солидарным ответчикам - физическим лицам.
При таких данных, поскольку в отношении ООО введена процедура конкурсного производства, суду на основании положений ч.4 ст.22 Гражданского процессуального кодекса РФ следовало разрешить вопрос о разделе связанных между собой требований Банка, с учетом того обстоятельства, что иск к обществу подведомственно арбитражному суду в рамках дела о банкротстве, а требования к физическим лицам подлежат рассмотрению судом общей юрисдикции.
Поскольку данный вопрос не был разрешен, Президиум Верховного Суда РТ определения обеих судебных инстанций отменил, вопрос передал на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Дела об административных правонарушениях.
В соответствии с части 3 статьи 4.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях за административные правонарушения, влекущие применение административного наказания в виде дисквалификации, лицо может быть привлечено к административной ответственности не позднее одного года со дня совершения административного правонарушения, а при длящемся административном правонарушении - одного года со дня его обнаружения.
Постановлением мирового судьи по мотиву истечения срока давности привлечения к административной ответственности прекращено производство в отношении С-иной по делу об административном правонарушении по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ, предусматривающей административную ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства.
Постановлением заместителя Председателя Верховного Суда РТ судебное постановление отменено, а дело направлено на новое рассмотрение по следующим основаниям.
30 мая 2008 года инспектором органа противопожарной службы по результатам проверка состояния пожарной безопасности детскому образовательному учреждению выдано предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности со сроком исполнения до мая 2009 года.
27 июля 2009 года в ходе повторной проверки выявлено, что указанное предписание в установленный срок учреждением не выполнено, в связи с чем в отношении С-иной как руководителя учреждения составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.
Мировой судья, прекращая производство по этому делу, пришел к выводу об истечении двухмесячного срока давности привлечения к административной ответственности.
В соответствии с ч.3 ст.4.5 КоАП РФ за административные правонарушения, влекущие применение административного наказания в виде дисквалификации, лицо может быть привлечено к административной ответственности не позднее одного года со дня совершения административного правонарушения, а при длящемся административном правонарушении - одного года со дня его обнаружения.
Срок давности привлечения к ответственности исчисляется по общим правилам исчисления сроков - со дня, следующего за днем совершения административного правонарушения (за днем обнаружения правонарушения). В случае совершения административного правонарушения, выразившегося в форме бездействия, срок привлечения к административной ответственности исчисляется со дня, следующего за последним днем периода, предоставленного для исполнения соответствующей обязанности.
Такая позиция выражена Верховным Судом Российской Федерации в Постановлении Пленума от 24.03.2005 г. № 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (пункт 14).
Срок давности привлечения к административной ответственности по вышеназванному делу об административном правонарушении начал исчисляться с 1 мая 2009 года и истекает лишь 1 мая 2010 года.
Таким образом, у мирового судьи не имелось оснований для прекращения производства по делу в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.
Согласно статье 28.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении лица, совершившего административное правонарушение, составляется протокол об административном правонарушении, который подписывается физическим лицом либо законным представителем юридического лица и направляется судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело об административном правонарушении.
Постановлением судьи городского суда к административной ответственности по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности) в виде штрафа в размере 1000 руб. привлечен М-ев как директор ООО.
Постановлением заместителя Председателя Верховного Суда РТ указанное судебное постановление отменено, дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд.
Как следует из материалов дела, протокол об административном правонарушении на основании ст.28.2 КоАП РФ был составлен в отношении юридического лица – ООО и подписан директором общества М-евым.
Однако в нарушение требований ст.ст. 2.1, 2.4, 4.1 и 29.10 КоАП РФ постановлением судьи к административной ответственности привлечено не юридическое лицо – ООО, а должностное лицо – директор ООО М-ев.
При таком положение дел постановление судьи отменено как вынесенное с существенными нарушениями норм процессуального права.
На основании части 1 статьи 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее тридцати дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.
Постановлением мирового судьи, оставленным без изменения решением судьи районного суда, ООО привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ в виде административного штрафа.
Постановлением заместителя Председателя Верховного Суда РТ судебные постановления отменены, а производство по делу прекращено в силу следующих мотивов.
Согласно ст.31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу:
1) после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано;
2) после истечения срока, установленного для обжалования решения по жалобе, протесту, если указанное решение не было обжаловано или опротестовано, за исключением случаев, если решением отменяется вынесенное постановление;
3) немедленно после вынесения не подлежащего обжалованию решения по жалобе, протесту, за исключением случаев, если решением отменяется вынесенное постановление.
Привлекая общество к административной ответственности по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, судьи обеих инстанций исходили из того, что общество не уплатило в срок административный штраф, наложенный постановлением государственного инспектора Ростехнадзора по РТ.
Вместе с тем, как следует из материалов дела и приложенных к надзорной жалобе документов, указанное выше постановление государственного инспектора в законную силу не вступило, поскольку было признано незаконным и отменено решением Арбитражного суда Республики Татарстан, оставленным впоследствии без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда.
Таким образом, в действиях общества отсутствует состав административного правонарушения по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, в связи с чем судебные акты обеих инстанций подлежат отмене, а производство по делу на основании п.2 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ подлежит прекращению за отсутствием состава административного правонарушения.